Опубликовано

Собрались работать без лицензии?

Ранее в статьях и в описании услуг мы отмечали то, что без лицензии заниматься предпринимательской деятельностью нельзя и говорили о наступлении неблагоприятных последствий для Вас и Вашего бизнеса. Не пытайтесь заниматься лицензируемой деятельностью без лицензии! Иначе Вам не избежать наказания со стороны государства. А теперь давайте рассмотрим более подробно ситуацию, если же Вы все-таки решились осуществлять деятельность, которая законом подлежит лицензированию, без лицензии.

Вы знаете о том, что деятельность, которой Вы занимаетесь, подлежит лицензированию, но по каким-либо причинам не получили лицензию, или не захотели ее получать, тогда будьте готовы к тому, что Вас привлекут к административной ответственности. В соответствии со ст.14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна, запрещено!

Вас ждет следующее наказание. Первое это штраф в размере от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья. Помимо этого будет судебное разбирательство. Затем будет наложен арест на Ваше имущество, а потом следует долгий процесс изъятия вашего имущества судебными приставами. Соответственно пройдет очень долгое время, пока процесс исполнения судебного решения будет закончен. При этом Вы потратите много нервов, сил и средств помимо оплаты штрафа.

Но все может стать еще более серьезным, если Вас привлекут уже к уголовной ответственности по ст.171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное преступление наказывается штрафом от 100 000 до 500 000 рублей, либо принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет со штрафом в 80 000 рублей. В этом случае Вас ждет долгое расследование дела в Следственном комитете, естественно, что на тот момент Ваше предприятие будет опечатано, и Вы не сможете просто там находиться. Помимо этого на время расследования Вы будете помещены в следственный изолятор. Далее следует судебное разбирательство, в ходе которого Вам придется оплачивать услуги защитника, которые для участия в уголовном процессе стоят достаточно дорого. Но это в сравнение не идет с тем, что будет после вынесения приговора. Вы ближайшие несколько лет проведете в местах заключения, и также должны будете выплатить государству штраф. После возвращения людям, которые побывали в местах заключения продолжительное время, очень трудно вернутся к нормальной жизни, учитывая наличие судимости.

Не проще ли потратить свои силы, время и деньги на то, чтобы надлежащим образом оформить лицензию, или поручить это дело профессионалам? Стоит ли идти против закона, чтобы потом потерять еще больше, чем можно было бы вложить в получение лицензии и развитие своего бизнеса? Деятельность без лицензии может перечеркнуть Вашу жизнь на достаточно долгое время.

Мы настоятельно рекомендуем Вам не пытаться заниматься деятельностью, которая подлежит лицензированию без лицензии! Из описанного выше Вы можете понять, что получение лицензии является меньшей проблемой, чем выплата огромного штрафа и новая закупка оборудования сырья и прочего, а также поездка на несколько лет в места не столь отдаленные. Поэтому лучше получите лицензию. Если же Вы не знаете, подлежит ли Ваша деятельность лицензированию, то проконсультируйтесь с квалифицированными юристами, чтобы избежать проблем в будущем, ведь незнание закона не освобождает от ответственности. Если Вам нужна помощь юристов по вопросам получения лицензий, то обращайтесь к нам в компанию Объединенные Юристы.

https://m.ulc.ru/juridicheskie-uslugi/licenzirovanie/

Пономарев Данил,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы

Опубликовано

Экспертиза договора долевого участия – с этого стоит и начать.

Согласно официальным данным Росрееста г. Москвы количество зарегистрированных договоров долевого участия за год выросло в 2,5 раза! Это очень высокий показатель, в отличие от сделок на вторичном рынке, там ситуация хуже, количество договоров снизилось на 13%. Многие отдают предпочтение именно жилью на стадии строительства, выгоды этой процедуры мы не будем рассматривать в данной статье, это вы и без нас прекрасно знаете. Наша цель, как юристов по сопровождению сделок с недвижимостью, уберечь Вас от всевозможных рисков при покупке строящегося жилья. Сразу оговоримся, что риски есть, и их достаточно. Но от них можно уберечься, если с умом подойти к сделке. Итак, вы выбрали объект, нравится вам и расположение, и цена, и сроки сдачи и т.п. Что делать дальше?

 

Мы рекомендуем в первую очередь ознакомиться с договором долевого участия. Застройщик его размещает на сайте, передает форму договора при посещении офиса продаж, направляет по электронной почте. Это первый документ, который дает вам некие гарантии, именно он подлежит государственный регистрации и будет вас защищать, как на этапе строительства, так и после него. Этот договор обязательно стоит отдать на экспертизу юристам по недвижимости. Мы каждый день сталкиваемся с такого рода договорами и знаем их тонкости и некоторые хитрости застройщиков. Не стоит думать, что государственная регистрация договора избавит вас от всех проблем и сложностей, которые могут возникнуть. Нет, государственная регистрация просто зафиксирует основные права и обязанности застройщика и дольщика. На этом всё.

 

Застройщик может включить в договор долевого участия довольно невыгодные для вас условия. Например, что все споры будут рассматриваться в суде по месту нахождения застройщика, а что еще хуже в определенном третейском суде, на который он имеет срытое влияние.  Конечно, если все пройдет гладко, объект будет сдан и даже вовремя, то вам будет без разницы, где рассматриваются споры. А если объект не будет сдан, или сдан с большой просрочкой? Вам будет необходимо обращаться в суд за защитой нарушенного права, а обращаться в третейский суд иногда просто невыгодно из-за того, что размер третейского сбора может быть равен размеру ваших требований. Либо обращение в суд по месту регистрации застройщика не сулит вам ничего хорошего в связи с тем, что практика этого суда сложилась так, что размер неустойки из-за нарушения срока сдачи объекта снижается во много раз. 

 

Либо другой пример. Застройщик в договоре долевого участие не зафиксировал четкий срок сдачи объекта и не определил сторону, которая несет расходы на государственную регистрацию перехода права собственности.  Это делается застройщиком довольно умело, путем введения нескольких понятий в договор, указанием двусмысленных фраз. Участник долевого строительства заметит это не сразу. Но именно на этот пункт будет ссылаться застройщик, как только у вас возникнут претензии к нему.

 

Проще, выгоднее, разумнее сначала обратиться к юристам, чтобы они оценили все возможные риски в договоре. Мы подготовим консультационное заключение, проведем экспертизу каждого пункта в договоре долевого участия. Приведем выдержку одного из наших консультационных заключений:

«…… правовые рекомендации

1.1.Обязательным является устранение противоречий п. 3.3.4. Договора и п. 3.3.6. Договора. Обязанностью Участника долевого строительства указана государственная регистрация права собственности. Это противоречит законодательству, т.к. регистрацией занимается государственный орган.  

1.2.Обязательным является установление сроков направления документов на регистрацию права собственности. Согласно п. 3.2.7. Застройщик обязуется направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними, документы Застройщика для оформления права собственности на Объект долевого участия. Данный подпункт не устанавливает сроки направления документов на регистрацию права собственности на недвижимое имущество, данный пробел следует устранить.

1.3.Обязательным является установление сроков досудебного урегулирования спора. Согласно п. 9.1. Договора указано, что стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем переговоров. Не указание сроков может привести к тому, что сторона спора в судебном процессе может ссылаться на то, что спор еще урегулируется в досудебном порядке.

1.4.Обязательным является проверка наличия Договора страхования гражданской ответственности Застройщика. Согласно п. 7.2. Договора исполнение обязательств Застройщика обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика. Уделить особое внимание возможным страховым случаям согласно Договору страхования и наличию договора перестрахования, т.к. лицензия на осуществление деятельности у Страховщик может быть отозвана и требования придется направлять к перестраховщику.

1.5.Обязательным является ознакомление с Договором аренды Земельного участка и его экспертиза на предмет обязательства собственника последующей передачи Земельного участка в собственность дольщиков после завершения строительства…….»

 

Срок изготовления нашего консультационного заключения – 5 рабочих дней, срок может быть сокращен. Проще обратиться к юристам до заключения сделки, чем потом безрезультатно судиться с застройщиком.   

https://m.ulc.ru/juridicheskie-uslugi/dogovory/pravovaja-ekspertiza-dogovora/pravovaja-ekspertiza-dogovora-dolevogo-uchastija/

 

Бабасинян Капрел,

юрист 3 категории, специалист по недвижимости

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Установление родства по ДНК экспертизе при вступлении в наследство.

Вступление в наследство само по себе не самая легкая юридическая процедура, а если еще при этом нужно устанавливать факт родства между наследодателем и наследником, то этот процесс не только усложнится, но и продлится довольно долго. Мы уверены, что в таких случаях уже точно без юристов не обойтись, ведь на кону наследственная масса, а она как обычно не менее одной квартиры.  

 

Рассмотрим такую ситуацию. Наследодателем является отец наследника, но отец НЕ прописан в свидетельстве о рождении наследника, там просто прочерк. Дело в том, что отец всю жизнь жил в другой семье, не общался с ребенком, и в свое время не был вписан в графе «отец». Такое бывает, и довольно часто. Наследнику становится известно, что наследство открыто женой отца, и она собирается вступать в наследство.  Ребенок считает ситуацию довольно несправедливой: ведь ему не достанется ничего из наследства отца, а по закону он такой же наследник, как и жена наследодателя.

 

Что нужно делать в такое ситуации? Чтобы претендовать на наследственную массу, нужно установить юридический факт родства, а уже потом заявлять требования на наследство.

 

Но как доказать родство, если человека уже нет в живых? Это возможно. Тут вам поможет ДНК экспертиза совместно с другими социальными фактами. ДНК исследуемого могут полностью заменить его родители, в нашем случае дедушка и бабушка ребенка по отцовской линии, либо это может быть кто-то один из них, либо брат наследодателя, либо дети наследодателя. На основании их образцов можно и установить является ли наследодатель отцом ребенка-наследника. Социальные факторы: возраст родителей, место проживания родителей и т.п. Не лишними будут такие доказательства как: показания свидетелей, которые утверждают, что родители ребенка проживали совместно, совместная фотография, где отец забирает мать и ребенка, и роддома, письма от наследодателя и т.п.   Обратившись с заявление в суд об установлении юридического факта, Вам необходимо перечислить основания, по которым нужно установить юридический факт, в нашем случае – это вступление в наследство, привести доказательства тому, что наследодатель ваш отец. 

 

Обратите внимание, что процедура установления факта родства займет 2-3 месяца минимум.  В этой связи важным моментом является такой срок как срок вступления в наследство – он равен 6 месяцам. Важно его не пропустить. Если понимаете, что не успеваете получить решение суда об установлении юридического факта, то лучше подать заявление о вступлении в наследство. Да, нотариус, возможно, Вам откажет, т.к. формально по документам Вы не являетесь наследником, но смысл данной процедуры заключается в том, что в последствии у вас будут основания для восстановления/продления срока вступления в наследство: вы обращались с заявлением о вступлении в наследство и это шесть месяцев вы не сидели сложа руки, а устанавливали сам факт родства.  Конечно, лучше не допускать факта просрочки, поэтому лучше сразу обращаться к юристам, чтобы у них было время сделать все оперативно.

 

Итак, факт родства установлен. Теперь необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, собрать тот перечень документов, который предусматривает закон. Занимает это обычно не более 2-3 недель, если ситуация типовая. Мы также проведем процедуру по сбору документов для вступления в наследство. Соберем их, предоставим нотариусу и в итоге получим свидетельство о вступлении в наследство, на основании которого уже и можно получить права собственности на наследство. Как видите, процедура не из легких, но данную процедуру нужно будет пройти в любом случае, так что, лучше это доверить специалистам, чтобы иметь гарантию. 

https://m.ulc.ru/juridicheskie-uslugi/semejnye-otnoshenija/zashhita-prav-roditelej/ustanovlenie-fakta-rodstva/

 

Бабасинян Капрел,

юрист 3 категории, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

ДНК экспертиза: что с ней делать потом?

У Вас возникли некоторые сомнения в факте родства, и Вы провели ДНК экспертизу. Предположим, что результат подтвердил Ваши сомнения и Вы не отец ребенка, не брат, не сестра и т.п. Что же теперь делать?  Нужно юридически зафиксировать данное ДНК заключение. Пока данная экспертиза не имеет никакой юридической силы. Результаты ее нужно закрепить решением суда, чтобы минимизировать возможность дальнейшего оспаривания. Как это сделать?

Конечно, желательно обращаться за юридической помощью до проведения ДНК экспертизы. Но если уже ДНК экспертиза проведена, и результаты нужно зафиксировать, то без помощи юриста Вам уже не обойтись.  Что сделает юрист?

Проведет анализ сложившейся ситуации и имеющихся документов.
Разработает исковое заявления и подаст в суд.
Защитит Ваши интересы в суде.
Получит решение суда и окажет содействие при его исполнении.

Рассмотрим на примере оспаривания отцовства. Вы тайно без ведома матери получили ДНК образцы ребенка, сдали свои образцы, ДНК экспертиза показала, что Вы вовсе и не отец. Мириться с этим Вы не собираетесь. Чтобы у Вас не возникало никаких обязательство в отношении ребенка (алименты, содержание, воспитание, наследство и т.п.), Вам нужно оспорить запись об отцовстве.  Первое, что Вам скажет специалист по оспариванию отцовства – это то, что если образцы взяты без фиксации их принадлежности к исследуемому, то, скорее всего, потребуется повторная экспертиза, возможно судебная. Но есть и исключения, если мать ребенка в суде признает результаты экспертизы, то повторная экспертиза Вам вовсе не понадобится.  Такие случаи есть, и многие матери, понимая, что за повторную экспертизу придется платить им, соглашаются с доводами истца-«отца» и признают исковые требования в полном объеме. Но есть другой вариант —  результаты будет оспаривать мать, и будет иметь законные на то основания. Поэтому придется провести повторную экспертизу, уже судебную.

Особенность данных ситуаций является довольно большое разнообразие возможных вариаций последствий. Поэтому юрист сразу же начнет с прогнозов возможных ситуаций и их последствий, после этого выработает позицию дальнейшей защиты и выберет наиболее предпочтительный, малозатратный вариант достижения цели. Без юриста Вы рискуете совершить много ненужных действий и потратить не только денежные средства, но и много времени. Итого работы юриста будет решение суда, которое удовлетворяет Вашим интересам. Мы превратим ДНК экспертизу в решение суда, это надежнее чем просто экспертиза

 Следует обратить внимание, что по делам, где необходимо установить юридический факт, зачастую есть заинтересованное лицо, то есть то, чьи интересы может затронуть решение суда, не указав его, Ваше заявление не будет рассмотрено. Например, по делам об установлении факта родства для вступления в наследство, заинтересованными лицами могут выступать иные родственники-наследники. Тонкостей при установлении или оспаривании юридических фактов довольно много, лучше доверить это делу специалисту.  

https://m.ulc.ru/juridicheskie-uslugi/test-DNK/

Бабасинян Капрел,

юрист 3 категории, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Изменения для регистрации туроператоров в сфере выездного туризма.

Череда внесений изменений в уже действующие законы не заканчивается, и вот с начала нового 2017 года вступают в силу изменения к Федеральному закону от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Ранее в статьях мы уже рассматривали вопрос о том, что лицам, осуществляющим туроператорскую деятельность, необходимо пройти регистрацию и быть внесенными в Единый федеральный реестр туроператоров. Собственно, изменения, вступающие с 1 января 2017 года, касаются именно требований предъявляемых к туроператорам для внесения их в федеральный реестр.

Давайте рассмотрим новые требования для туроператоров! Первое изменение касается договоров страхования гражданской ответственности и банковской гарантии, теперь закон допускает наличие нескольких договоров страхования и (или) банковской гарантии. Далее для туроператора в сфере выездного туризма помимо членства в объединении туроператоров стало необходимо иметь фонд персональной ответственности. В том случае если только проходите регистрацию в данный фонд необходимо внести сумму в размере 100 000 рублей.

Помимо этого были введены требования о необходимости соответствовать установленным требованиям лиц занимающих следующие должности: руководителя, его заместителя, главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета. Закон устанавливает следующие требования: отсутствие неснятой или непогашенной судимости за какое-либо умышленное преступление; отсутствие факта совершения более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи документов для внесения сведений в реестр, правонарушений в сфере туристской деятельности, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ; отсутствие дисквалификации должностного лица на день, предшествовавший дню подачи документов для внесения сведений в реестр; отсутствие факта замещения лицом указанных должностей, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню исключения сведений о туроператоре из реестра по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым, шестым — тринадцатым части пятнадцатой статьи 4.2 Федерального закона и абзацами третьим и пятым части пятой статьи 11.1 Федерального закона.

В новой редакции закона изменены размеры взносов в резервный фонд объединения туроператоров. 50 тысяч рублей — для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного туризма за год составил не более чем 10 тысяч туристов включительно, а общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год составила не более чем 40 миллионов рублей; 100 тысяч рублей — для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного туризма за год составляет не более чем 100 тысяч туристов включительно, за исключением туроператоров, указанных в абзаце втором настоящей части; 300 тысяч рублей — для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного туризма за год составляет более чем 100 тысяч туристов, но не более чем 500 тысяч туристов включительно; 500 тысяч рублей — для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного туризма за год составляет более чем 500 тысяч туристов.

Если Вы хотите заниматься туроператорской деятельностью, то не пугайтесь изменений, а обращайтесь в компанию Объединенные Юристы, квалифицированные специалисты разъяснят Вам положения указанные в нормах закона, помогут собрать необходимые документы, и успешно зарегистрируют Вашу фирму в Едином федеральном реестре туроператоров, и получить Свидетельство туроператора.

https://m.ulc.ru/juridicheskie-uslugi/licenzirovanie/svidetelstvo-turoperatora/ 

Пономарев Данил,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Праздники – это должно быть красиво!

Скоро Новогодние Праздники, и ставшее уже традицией запускание ракет фейерверков и прочей пиротехники. Есть люди, которые занимаются профессиональным применением пиротехники. Благодаря им любое мероприятие останется незабываемым, ведь они планируют, в какой последовательности должны взрываться те типы снарядов, чтобы простой запуск ракет превратился в зрелищное шоу. Но нельзя забывать о том, что при применении пиротехники может быть нанесен вред зрителям и третьим лицам, помимо этого мы имеем дело с взрывчатыми веществами, поэтому применение пиротехники IV-V классов опасности является лицензируемым видом деятельности.

 

Что же это за классы опасности пиротехнических изделий? Давайте разберемся. Существует пять классов опасности пиротехнических изделий первый класс самый безопасный, а пятый несет самую большую опасность для человека. Лицензированию подлежит применение пиротехники только двух последних классов опасности. Какие виды пиротехники относятся к каждому классу опасности? К I классу опасности относятся хлопушки, бенгальские огни, фонтаны «холодного» огня. Они не представляют опасности и могут использоваться в помещениях, так как при взрыве не создают ударной волны, помимо этого исключены разлетающиеся осколки. Радиус опасной зоны — не более полуметра. II класс опасности включает в себя петарды, наземные фейерверки, большинство фонтанов. Их необходимо использовать вне закрытых помещений. Они не создают при взрыве ударной волны и разлетающихся осколков, способных ранить людей. Радиус опасной зоны — до 5 метров. III класс — это салютные батареи, ракеты, фестивальные шары. Как и I, II классы пиротехники, не создают ударной волны и осколков. Эти пиротехнические изделия предназначены для запуска на открытом пространстве. Радиус опасной зоны — до 20 метров. И далее мы подходим к тем видам пиротехники, которые подлежат лицензированию. К IV классу опасности относятся профессиональные фейерверки, которые часто используются на масштабных мероприятиях: городских праздниках, карнавалах. Не создают ударной взрывной волны и осколков. Радиус опасной зоны — более 20 метров. И наконец, V класс — это прочие пиротехнические изделия, которые не вошли в I – IV классы. Использование и радиус опасного действия определяется, исходя из технических условий.

 

На данный момент ни одно крупное мероприятие не обходится без красивого и большого салюта. Также нельзя забывать, что в мире проводятся конкурсы на лучшую профессиональную программу салюта. Поэтому, если Вы займетесь применением профессиональной пиротехники, спрос на Ваши услуги будет всегда, и не только на территории нашей страны. Вспомните, что под конец каждого значимого национального праздника, такого как 9-ое мая, дни города и другие, ознаменовывается большим салютом при том, что такие салюты устраивают повсеместно в городах России.

Если Вас заинтересовало применение профессиональной пиротехники, тогда Вам необходимо получить соответствующую лицензию в Министерстве промышленности и торговли. Лицензионными требованиями к данной деятельности являются: наличие помещений, технических средств, оборудования, технической документации, технологического и испытательного оборудования, стендов, инструментов, контрольно-измерительной аппаратуры, необходимых для выполнения работ; наличие специалистов соответствующей квалификации; наличие пускового оборудования для проведения фейерверочных показов; организация в установленном порядке  учета пиротехнических изделий, а также режимно-охранных мероприятий.

 

Чтобы получить лицензию в краткие сроки, без волнений и походов в государственные органы, Вам нужно обратиться в нашу компанию Объединенные Юристы. Здесь с Вами будут работать опытные высококвалифицированные юристы, которые помогут получить Вам лицензию на применение пиротехники IV-V классов опасности.

https://m.ulc.ru/licenzija-na-pirotekhniku/

 

Пономарев Данил,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы

Опубликовано

Как проиндексировать денежную сумму, подлежащую взысканию?

Пока Правительство борется с инфляцией, которая, к слову сказать, не уменьшается, денежные средства, которые суд обязал взыскать с должника, обесцениваются. В проигрышном положении оказывается взыскатель, ведь в итоге он может получить обратно совсем не то, на что рассчитывал, когда давал займ, оформлял с должником договорные отношения. В таких случаях законодатель предусмотрел возможность индексации взысканных судом денежных сумм.

Правда, такая возможность не всегда является действенной, ведь рассчитать указанную сумму не всегда представляется возможным человеку без специальной подготовки. Размер индексации напрямую зависит от индекса потребительских цен. В общем виде его можно определить размер, на который в целом по экономике увеличились цены за определенный период времени (например, за месяц). Таким образом, сумма, подлежащая взысканию на данный период, умножается на соответствующее значение индекса потребительских цен.

С заявлением об индексации взыскатель может обратиться в суд в любое время. Начальной датой индексации будет дата вынесения судом решения. Конечная дата определяется днем подачи заявления об индексации. Периодом индексации, который используется для расчетов, является месяц, поскольку каждый месяц устанавливается новый индекс – основная величина для расчета. Важно знать, что сроки давности на индексацию не распространяются. Теоретически такое заявление можно подать и через 10 лет, если долг в части до сих пор не погашен. В законодательстве установлен только срок на предъявление исполнительного листа для исполнения. Он составляет 3 года с момента вступления в силу решения суда.

Важно понимать, что заявление об индексации и его удовлетворение никак не влияет на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 395 ГК РФ. Эти два требования могут предъявляться как отдельно, независимо друг от друга, так и в одно и тоже время.

Индексация денежных сумм не ставится в зависимость от вины должника, а рассматривает только как компенсационный механизм для защиты прав взыскателя. Кроме того, приостановление исполнения решения суда также никак не влияет на индексацию и расчет можно производить за весь период.

Вопросы индексации присужденных сумм, как правило, возникают при ненадлежащем исполнении судебными приставами своих обязанностей, когда сумма долга, подлежащая взысканию, велика и ее единовременное погашение невозможно или, когда должник банкрот. Заказать услугу по исполнительному производству Вы можете у опытных специалистов, которые знают принципы работы приставов и возможности влияния на эту работу.

Взыскание долгов, включая индексацию сумм при исполнении решения суда, поручите опытным юристам.

Петров Павел,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Лицензия на переработку автомобильных шин. Нужна или нет?

Многие ищут идеи для открытия своего бизнеса. Предприниматели, которые останавливают свой выбор на открытии перерабатывающего завода, задумываются, что лучше выбрать для переработки? Конечно, лучше выбирать то, что людям не нужно, но и выкинуть они просто не могут. Необходимо выбирать такую продукцию, с помощью которой переработка приносила прибыль и главное имелась в больших объемах. Поэтому хочу сегодня рассказать про лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, а именно об открытие завода по переработки автомобильных шин. Для такого завода нужна лицензия!

Отработанные автомобильные шины являются опасными отходами, именно поэтому для открытия завода по переработки автомобильных шин необходима лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке и размещению опасных отходов. Для оформления лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке и размещению опасных отходов Вам необходимо наличие здания, которое должно соответствовать санитарным правилам для получения санитарно-эпидемиологического заключения. Специальное оборудование необходимое для выполнения заявленных работ. Необходимо определиться с какими именно конкретными видами отходов опасности Вы будите иметь дело. Если у Вас со временем возникнет идея перерабатывать, не только отработанные автомобильные шины, а добавить ещё один вид отхода, который потребует лицензию, то Вам придётся переоформлять лицензию заново. Для переоформления лицензии в случае изменения перечня выполняемых работ потребуется почти такой же пакет документов, как и для оформления. Чтобы избежать лишних затрат в будущем, лучше сразу определиться, что ещё Вы захотите перерабатывать. В лицензирующий орган необходимо предъявлять перечень конкретных видов деятельности с указанием наименования, класса опасности и кода отхода согласно федеральному классификационному каталогу отходов. Необходимо наличие должностного лица, ответственного за допуск работников к работе с отходами. Сотрудники должны иметь свидетельства (сертификаты) на право работы с отходами. Для лицензирования необходимо обязательно получить заключение государственной экологической экспертизы.

Многие юристы, чья основная деятельность не связанная с лицензированием имеют ошибочное мнение, что отработанные автомобильные шины не являются классом опасности. Если Вы, послушав таких людей, не захотите оформить лицензию, то Вы рискуете получить не малый штраф, да ещё и с конфискацией орудия производства и изготовленной продукции. Поясню по возможным затратам на оборудование, для работы даже маленького завода по переработки автомобильных шин необходимо приобрести оборудование, которое обойдётся Вам очень дорого! Поэтому советуем оформить лицензию, чтобы избежать лишних проблем.

Мы лишь кратко пояснили все действия для оформления лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировки, обработке и размещению опасных отходов. С оформлением лицензии поможет справиться наша компания Объединенных Юристов. Мы Вам не только подробно опишем, как оформить лицензию, но и можем совершить все юридические действия в получении Вашей лицензии, в результате Вам  останется только прийти  к нам в офис и получить у нас уже готовую лицензию!  Также мы можем помочь с получением санитарно-эпидемиологического заключения и с заключением государственно экологической экспертизы.

Лицензирование переработки автомобильных шин выгодное дело.

 

Харинцев Дмитрий,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Зачем медицинская лицензия для салона красоты. Необходимо ли получение косметологической лицензии для салона красоты.

В нашу компанию обращаются руководители салонов красоты, spa-салонов, тату салонов, парикмахерских с вопросом о необходимости оформления медицинской лицензии для их организаций.
В первой части статьи мы расскажем об особенностях услуг по осуществлению татуажа, детатуажа, прокола мочек ушей, эпиляции, чистки лица, пилинга, пирсинга.
Как правило, тату салоны, парикмахерские, салоны красоты, spa-салоны, т.е. организации, не являющиеся медицинскими учреждениями, предоставляют услуги по татуажу, детатуажу, массажу, пилингу, проколу мочек ушей, пирсингу, эпиляции, чистки лица без лицензии, ошибочно предполагая, что их услуги не являются медицинскими.
Учитывая, что прокол мочек ушей и пирсинг относятся как к медицинским услугам так и к бытовым услугам, это вызывает некую неопределенность в отношении статуса таких услуг. Принадлежность к бытовым услугам не исключает их медицинского характера.
Приказом Росстандарта № 1072-ст от 23.12.2010 в Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), внесен новый вид услуг, а именно раздел 019000 «Услуги бань, душевых и саун. Парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения. Услуги предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги» дополнен новым кодом 019338 – «Услуги по проведению татуажа или татуировке, пилинга, пирсинга, услуги по уходу за телом, массажу тела, криомассажу, эпиляции тела, боди-арту». Изложенное подтверждает, что указанные услуги отнесены к бытовым.
В соответствии с Приказом ЦГСЭН в г. Москве от 30.07.2001 № 839 «О внедрении нормативных документов госсанэпидслужбы г. Москвы» (вместе с «Методическими указаниями «Организация и осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за лечебно-профилактическими учреждениями (отделениями) косметологического профиля косметическими кабинетами» в перечень косметологических услуг включены такие услуги как пирсинг, татуаж, детатуаж, прокол мочек ушей, эпиляция, чистка лица, пилинг. Необходимо помнить, что специалисту по тату и пирсингу нужно иметь медицинское образование.
Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, содержит перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность. В указанном перечне предусмотрена услуга по косметологии.
Изложенное подтверждает, что перечисленные выше услуги непосредственно относятся к косметологическим процедурам и подлежат обязательному лицензированию.
Лицензирование медицинской деятельности предусмотрено нормами п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». А Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности…» определяет порядок лицензирования медицинской деятельности.
Выводы о необходимости лицензирования косметологических услуг подтверждаются и судебной практикой. При принятии решений, суды ссылаются на Порядок организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении различных видов медицинской деятельности, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 10.05.2007 № 323. В соответствии с нормой пункта 3 названного Порядка данные услуги осуществляются на основании лицензии, приложения к которой оформляются в соответствии с Перечнем, прилагаемым к Порядку. В данном перечне к доврачебной медицинской помощи отнесен медицинский массаж, к амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – терапевтическая и хирургическая косметология.
Следует обратить внимание, что оказание данных услуг без медицинской лицензии является правонарушением, ответственность за которое установлена нормой ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Далее мы поговорим о других услугах, которые предоставляются в салонах красоты, и на которые также требуется медицинская лицензия.
Перед тем как открыть салон красоты владельцы салонов задаются важным вопросом – нужна ли лицензия на медицинскую деятельность для салона красоты?
Для ответа на этот вопрос, первоначально необходимо выяснить, на какие услуги в салоне красоты необходима медицинская лицензия, а на какие лицензия не нужна.
Для удобства в рассуждениях разделим услуги на две группы: эстетические услуги и медицинские косметические услуги.
К эстетическим услугам салона красоты относят декоративные, гигиенические и эстетические процедуры, например такие:
— маникюр и педикюр;
— стрижка и укладка волос;
— окрашивание волос, бровей и ресниц;
— макияж.
Для оказания перечисленных эстетических услуг лицензия на медицинскую деятельность не требуется.
К медицинским косметологическим услугам салона красоты относятся услуги, требующие определенного вмешательства в кожные покровы, применения специального оборудования, инструмента (к примеру, аппаратная косметология) и процедур, например массажа. Данные услуги подлежат обязательному лицензированию.
Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 11.03.2013 № 121н косметология относится к медицинскому виду деятельности, которая включает в себя такие работы (услуги) как:
— комплексный уход за кожей лица (гигиеническая чистка, наложение масок на кожные покровы, макияж);
— пилинг (кроме фенолового);
— удаление мозолей, удаление вросших ногтей;
— смягчающие и тонизирующие ванночки;
— все виды массажа и на различные области: гигиенический, лечебный общий, спортивный, детский, тонизирующий, пластический, вакуумный, мануальный, медовый, точечный, баночный и т.д.;
— криомассаж кожи (криотерапия);
— инвазивные процедуры: пирсинг (в том числе пистолетом), перманентный татуаж, чистка лица с применением ложки Уна, иглы Видаля и др.;
— антицеллюлитные программы;
— инъекции препаратов ботокс, диспорт, рестилайн (данные препараты внесены в Государственный реестр лекарственных средств и могут использоваться в соответствии с аннотацией на лекарственное средство);
— физиотерапевтические процедуры по уходу за кожей лица, в том числе коррекция фигуры ультразвуком и ультразвуковая терапия, ультразвуковая липосакция, миостимуляция, дарсонвализация кожных покровов;
— лимфодренаж;
— электроэпиляция;
— парафиновые аппликации, в том числе парафиновые ванны и биодепиляция (горячим воском);
— различные виды обертываний;
— лечение варикозного расширения вен;
— криодеструкция;
— криотерапия;
— удаление доброкачественных новообразований методом диатермокоагуляции и пр.;
— микродермообразия;
— мезотерапия.
Одновременно spa-центры, салоны красоты при оформлении лицензии на медицинскую деятельность заявляют дополнительные виды работ (услуг):
— челюстно-лицевую хирургию;
— сестринское дело в косметологии;
— сестринское дело;
— физиотерапию;
— рефлексотерапию;
— мануальную терапию;
— медицинский массаж;
— лечебную физкультуру и спортивный массаж;
— диетологию;
— дерматовенерологию;
— пластическую хирургию.
 
В заключение всего вышесказанного необходимо отметить, что формирование пакета документов, для подачи в лицензирующий орган, происходит после ремонта помещения, оснащения салоны красоты всем необходимым оборудованием и персоналом. Персонал, который будет предоставлять услуги подлежащие лицензированию, должен иметь медицинское образование. Сформированный пакет документов на получение лицензии подается в департамент здравоохранения города Москвы. Лицензия на осуществление медицинской деятельности является региональной, это означает, что оформлять указанную медицинскую лицензию необходимо в том регионе, где зарегистрирован салон красоты или spa-центр.
 

Медицинская лицензия для салона красоты — это задача для опытных юристов.

Опубликовано

Возмещение морального вреда. Судебная практика.

В России уже с начала 1990-х годов законом предусмотрена компенсация морального вреда пострадавшему нормами статьи 151 Гражданского кодекса РФ.
Развернутое определение ˮморальный вредˮ дано в постановлении Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 года. Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина.
Отношения, возникшие вследствие причинения морального вреда, отрегулированы нормами ст.ст. 1099, 1100 и 1101 ГК РФ.
Обязательным условием наступления ответственности за причинение морального вреда является вина лица, причинившего нравственные или физические страдания потерпевшей стороне (объективная сторона). Вопрос о возмещении морального вреда разрешается в судебном порядке, размер компенсации также определяется судом, основываясь на требованиях разумности, справедливости и законности. При определении морального вреда и размера компенсации, суду необходимо предоставлять следующие доказательства:
  1. Какой конкретно вред был причинен;
  2. Обстоятельства дела, место, время совершения правонарушения;
  3. О совершенных действиях лицом, причинившего вред;
  4. Степень причиненных страданий (физических или нравственных);
  5. Причинную связь между действиями причинителя и нравственными или физическими страданиями потерпевшего.
Доказательства могут быть предоставлены в виде показаний свидетелей (привлечение третьих лиц), заключение специалистов, письменных и электронных документов.
Что касается размера выплаты компенсации за причинение морального вреда, то здесь суд учитывает следующее:
  1. Насколько высока степень вины лица, причинившего вред;
  2. Насколько высока степень причиненных страданий потерпевшей стороне;
  3. Любые другие обстоятельства, доказательства, относящиеся к делу;
  4. Тяжесть причиненного вреда (легкий, средний или тяжкий вред).
Встречаются случаи, когда суд отказывает в удовлетворении иска потерпевшего о возмещении морального вреда и в этом случае потерпевший вправе подать апелляционную или кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию, либо причиной отказа является неграмотное, несоответствующее нормам, исковое заявление.
Судебная практика по таким искам показывает, что своевременное обращение к опытному и грамотному юристу позволяет более подробно, детально разобраться по всем возникшим проблемам, более того, будет маловероятным то, что суд откажет в удовлетворении иска, поскольку любой юрист подобные заявления составляет юридически грамотно. Так что воспользоваться профессиональными юридическими услугами следует каждому потерпевшему, который ценит свое время, а деньги, потраченные на судебные издержки и услуги представителя, всегда, в судебном порядке, возвращаются потерпевшей стороне с виновной.